- 當(dāng)前常識信息
2.0




已有1人評價
瀏覽:6274次下載:5次
發(fā)布時間:2010-09-10
職務(wù)犯罪的概念在刑法中并沒有做出明確規(guī)定,但是其作為一種普遍存在的社會現(xiàn)象,此種犯罪在實踐中發(fā)生的頻率還是比較高的,特別是貪污、賄賂犯罪更是猖獗。作為辯護律師為該種犯罪進行辯護成為一種重要業(yè)務(wù),但是如何對此類犯罪進行辯護,則并不是每一位辯護律師所能夠掌握的,特別是對該領(lǐng)域不熟悉、不專業(yè)的律師而言,能夠掌握職務(wù)犯罪出庭辯護的技巧、藝術(shù),對他們成為出色的辯護律師非常有利。
一、案例的引出
被告人古新,女,2002年9月至2006年4月任某市看守所副所長,2006年4月任該市看守所教導(dǎo)員。2007年6月19日因涉嫌虐待被監(jiān)管人員罪被刑事拘留,同年7月3日被檢察院逮捕,現(xiàn)羈押于某看守所。
檢察院共指控十項:(1)2005年10月份的一天下午二時許,被監(jiān)管人員王海、李潔、王曉和杜磊四人在監(jiān)室內(nèi)打撲克,楊金在一旁觀看,便將五人提至看守所大廳處,命其脫掉褲子、趴在地板上,用自制鞭子抽打田金臀部50余鞭,李潔臀部40余鞭,抽打王海、王曉臀部各20鞭。(2)2005年9月25日上午10時許,被告人古新檢查生產(chǎn)時,認(rèn)為劉義等人逃避勞動,便自己動手用自制鞭子抽打劉義等人臀部20鞭。(3)2005年12月28日10時許,古新以羈押在女子監(jiān)室的王桂花、劉海紅、張秀梅、徐文、劉明云和李明等人未在規(guī)定時間內(nèi)完成勞動任務(wù),古新用自制鞭子抽打張桂花5鞭,用木板分別抽打張秀梅、徐文手心各數(shù)板、劉海紅腳心10板。(4)2006年1月6日6時許,古新在將被羈押人員送回監(jiān)室時,發(fā)現(xiàn)該監(jiān)室內(nèi)的被羈押人員王偉、劉國慶、張發(fā)揚、呂傳偉、孟華山等人正在監(jiān)室內(nèi)睡覺,便把其提至看守所大廳處,指使值班干警用鞭子抽打王偉、劉國慶臀部各20鞭,抽打孟華山臀部10余鞭,而后古新又分別抽打張發(fā)揚、呂傳偉臀部各20鞭,抽打孟華山10鞭。(5)2006年2月21日晨,古新因羈押在某室的劉守海起床晚,在看守所大廳處、讓其脫下棉褲,趴在地上,用鞭子抽打其臀部30余鞭。(6)2006年3、4月份的一天中午,因?qū)O安超、劉成、陳華峰等人耍逗其他人,被古新分別抽打10板、20板、20板。(7)2006年5月下旬的一天,因被監(jiān)管人劉明、孟楠未完成生產(chǎn)任務(wù),古新將他們提至看守所大廳處,用木板抽打劉明肩膀數(shù)板,抽打孟楠腳心數(shù)板。(8)2006年8月下旬的一天,因張寶存幫助被監(jiān)管人傳遞一只烤鴨,被他人告發(fā),古新在看守所大廳處用鞭子抽打張寶存頭部、上身數(shù)鞭。(9)2006年12月9日,被監(jiān)管人陳良峰因與周宇聲說話,被古新聽到,古新就用綴滿釘子的金屬圈擊打陳良峰頭部數(shù)下。(10)2007年4月30日下午,古新因在監(jiān)室清監(jiān)時清出香煙及劉軍、張強同孫攀打架的事,將劉軍、張強、高猛提至看守所大廳處,古新命令高猛用鞋底抽打劉軍、張強耳光下,又命令劉軍和張強抽打高猛耳光數(shù)下。
公訴機關(guān)認(rèn)為,被告人古新在擔(dān)任看守所副所長、教導(dǎo)員期間,多次對被監(jiān)管人毆打,情節(jié)嚴(yán)重,其行為已經(jīng)觸犯了刑法第248條的規(guī)定,應(yīng)當(dāng)以被監(jiān)管人罪追究刑事責(zé)任。以上事實,有被害人的陳述,證人證言(全部是被監(jiān)管人員的證言),書證(主要是相關(guān)的被羈押人員登記表、值班記錄等)。除此之外,并沒有其他證據(jù)。
本案主要涉嫌虐待被監(jiān)管人員罪,是典型的職務(wù)犯罪,本文就以此罪為例,就職務(wù)犯罪辯護的藝術(shù)發(fā)表一些拙見,以求教于同仁。
二、職務(wù)犯罪的概念與特征
所謂職務(wù)犯罪,是指國家工作人員利用職務(wù)上的便利,違背職務(wù)要求濫用職權(quán)、徇私舞弊或玩忽職守,危害國家機關(guān)正?;顒蛹捌涔⒘疂嵉男抛u,使公共財產(chǎn)、國家利益和人民利益遭受重大損失的作為或不作為行為。
根據(jù)職務(wù)犯罪的概念,我們可以得出職務(wù)犯罪具有以下特征:(1)主體的特殊性。其犯罪主體必須是國家工作人員,這是對職務(wù)犯罪主體的特別要求,因為只有國家工作人員才能涉及利用職務(wù)的情況。具體國家工作人員的范圍,我們可以比照刑法中對貪污賄賂犯罪主體的規(guī)定,主要包括:第一,國家機關(guān)從事公務(wù)的人員,即各級國家權(quán)力機關(guān)、行政機關(guān)、審判機關(guān)、檢察機關(guān)、軍事機關(guān)中從事公務(wù)的人員。第二,國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團體中從事公務(wù)的人員。國有公司是指公司財產(chǎn)完全屬于國家所有的公司、股份有限公司以及國家控股的股份有限公司;國有企業(yè)指財產(chǎn)完全屬于國家所有的從事生產(chǎn)、經(jīng)營活動的經(jīng)濟組織;國有事業(yè)單位是指國家投資興辦的管理科研、教育、文化、衛(wèi)生、體育、新聞、廣播、出版等單位;人民團體是指各民主黨派、各級工會、共青團、婦聯(lián)等群眾性組織。第三,國家機關(guān)、國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位委派到非國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位、社會團體從事公務(wù)的人員。第四,其他依照法律從事公務(wù)的人員,即依照法律規(guī)定選舉或者任命產(chǎn)生,從事某項公共事務(wù)管理的人員,包括農(nóng)村村民委員會、城鎮(zhèn)居民委員會的組成人員。另外,還有一類準(zhǔn)國家工作人員,這一類工作人員只在貪污犯罪中有明確規(guī)定,在其他的犯罪中,則不能算是國家工作人員了。(2)客觀方面的特殊性。即必須利用職務(wù)上的便利,這是職務(wù)犯罪的本質(zhì)所在,如果行為人根本沒有利用職務(wù)上的便利,也根本不可能構(gòu)成職務(wù)犯罪,當(dāng)然可能涉嫌其他犯罪。(3)客體的特殊性。職務(wù)犯罪的主體主要是代表國家正確履行管理國家、社會和公共事務(wù)的職能,必須遵守國家機關(guān)的活動原則和工作紀(jì)律,嚴(yán)格履行職責(zé)。如果構(gòu)成犯罪,他們肯定是違背了上述職責(zé),因此,其侵犯的客體也就是國家機關(guān)的正?;顒蛹肮?、廉潔的信譽。
職務(wù)犯罪的特征在辯護過程中是比較重要的,辯護律師首先應(yīng)該把握職務(wù)犯罪的特征,然后,才能根據(jù)這些特征來決定辯護角度、組織辯護材料,直至法庭上的完美表現(xiàn)都離不開對職務(wù)犯罪特征的理解與掌握。
本案涉及虐待被監(jiān)管人員罪,本罪也是職務(wù)犯罪的一種,是指監(jiān)獄、拘留所、看守所等監(jiān)管機構(gòu)的監(jiān)管人員對被監(jiān)管人進行毆打或者體罰虐待,情節(jié)嚴(yán)重的行為。其構(gòu)成客體為被監(jiān)管人的人身權(quán)利及監(jiān)管活動的正常秩序,對象是被監(jiān)管人,即一切已判決或未判決的在押人員以及因違反《治安管理處罰條例》而被拘留的人和其他貪污被監(jiān)管的人。其客觀方面表現(xiàn)為,對被監(jiān)管人員進行毆打或者體罰虐待,摧殘、折磨其身心的行為。至于何為情節(jié)嚴(yán)重,最高人民檢察院《關(guān)于瀆職侵權(quán)犯罪案件立案標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》中有了明確規(guī)定。主觀上是出于直接故意,過失不能構(gòu)成本罪。主體是特殊主體,必須是監(jiān)獄、拘留所、看守所等監(jiān)管機構(gòu)的監(jiān)管人員、勞教管理人員。
具體到本案中,被告人古新,是某看守所的教導(dǎo)員,并曾經(jīng)擔(dān)任過看守所副所長,符合虐待被監(jiān)管人員罪的主體要件。如果想為此被告人辯護,從主體要件上已經(jīng)無法進行切入,只能從其他幾個方面入手,或者是從證據(jù),或者是從情節(jié),或者是從其行為等,這幾個角度還是比較好切入的。
三、職務(wù)犯罪的辯護藝術(shù)
虐待被監(jiān)管人員罪是職務(wù)犯罪的一種,筆者愿以本罪為例談一下職務(wù)犯罪如何辯護。關(guān)于本案虐待被監(jiān)管人員罪的辯護,從其構(gòu)成要件的三個方面切入,可以進行以下辯護:
(一)從犯罪客體的角度
虐待被監(jiān)管人員罪侵犯的客體是被監(jiān)管人員的人身權(quán)利和監(jiān)管機關(guān)的正?;顒?。而本案所有受害人的陳述和證人的證言均不能證明被監(jiān)管人員的人身權(quán)利受到了侵犯。
被監(jiān)管人是社會上一個特殊的群體,他們之所以被監(jiān)管,都是因為他們的人格出現(xiàn)了問題,或者是受到了扭曲,或者是受到了引誘,或者根本就不健全,從而具有了一定的社會危害性,對他們進行監(jiān)管就是為了控制他們,防止他們再一次或者進一步的危害社會,這是刑法規(guī)定的中特殊預(yù)防的需要。他們被監(jiān)管的過程也就是要消除他們?nèi)松砦kU性與社會危害性的過程。這也決定對被監(jiān)管人依法實施監(jiān)管是我國司法制度的一項重要內(nèi)容。
我們?nèi)绾螌Ρ槐O(jiān)管人員進行監(jiān)管,如何才能消除他們的人身危險性與社會危害性。雖然國家法律保護被監(jiān)管人的人格不受侮辱,其人身安全、合法財產(chǎn)和辯護、申訴、控告、檢舉及其他未被依法剝奪或者限制的權(quán)利不受侵犯,但如果被監(jiān)管人員通過一般的教育手段無法進行改造時,我們應(yīng)該如何處理?此時我們依法采取必要的懲治手段,對于維護正常的監(jiān)管秩序,保護被監(jiān)管人的合法權(quán)益,促進監(jiān)管工作法制化、人道化、文明化具有重要的意義。
被告人古新,為了管教被監(jiān)管人,依法對他們進行管理、懲治是為了維護監(jiān)管秩序的需要,是一種有益的行為,不具有社會危害性,并沒有侵犯被監(jiān)管人員的人身權(quán)利和監(jiān)管機關(guān)的正?;顒樱虼烁静粯?gòu)成犯罪。
(二)從犯罪客觀方面
虐待被監(jiān)管人員罪在客觀方面表現(xiàn)為對被監(jiān)管人進行毆打或者體罰虐待,情節(jié)嚴(yán)重的行為。被監(jiān)管人員雖然由于違法犯罪行為受到處罰,處于被關(guān)押和管制教育的地位,但其合法權(quán)益仍然受到保護。任何對被監(jiān)管人進行毆打或者體罰虐待行為,都是對被監(jiān)督人的人身權(quán)利和國家監(jiān)管機關(guān)的正?;顒拥那址福菫?a target="_blank" class="keywordlink">法律所禁止的。監(jiān)獄法第14條規(guī)定,監(jiān)獄的人民警察不得體罰、虐待罪犯、侮辱罪犯的人格、毆打罪犯、為謀取私利而利用罪犯提供勞務(wù),如有違犯,構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任,尚未構(gòu)成犯罪的,應(yīng)當(dāng)予以行政處分。
虐待被監(jiān)管人的行為從具體表現(xiàn)形式來看,可以分為兩類:一類是用暴力毆打的行為,如對被監(jiān)管人拳打腳踢,鞭抽棒打,用電警棍擊打等;另一類是體罰、虐待行為。所謂“體罰”,是指監(jiān)管人員違反監(jiān)管法規(guī),對被監(jiān)管人實施任意捆綁、無故關(guān)禁閉、責(zé)罰自己(自己打自己)、罰跪罰站、暴曬雨淋、強迫從事過度勞動、有病不給治療、長時間不讓睡覺、濫施戒具等行為?!芭按笔侵腹室馐贡槐O(jiān)管人受凍餓、辱罵、令其吃污穢之物等行為??梢?,虐待被監(jiān)管人罪的行為表現(xiàn)可以是多種多樣的,既包括對被監(jiān)管人的人身進行直接摧殘的行為,也包括對被監(jiān)管人進行精神折磨和人格侮辱的行為;既包括作為,也包括不作為。
根據(jù)刑法第248條第2款的規(guī)定,監(jiān)管人員指使被監(jiān)管人毆打或者體罰虐待其他被監(jiān)管人的,也可構(gòu)成虐待被監(jiān)管人罪。所謂“指使”,是指監(jiān)管人員指揮、唆使、命令被監(jiān)管人毆打或者體罰虐待其他被監(jiān)管人。這種情況在實踐中時有發(fā)生,實際上是監(jiān)管人員毆打或者體罰虐待被監(jiān)管人的一種方式,多數(shù)時候是為了規(guī)避法律。這種行為不僅影響惡劣,而且還會因此使一些經(jīng)常毆打或者體罰虐待其他被監(jiān)管人者成為牢頭獄霸,妨害正常的監(jiān)管秩序。對此加以明文規(guī)定是非常必要的。
只有上述行為,并不能構(gòu)成犯罪,還必須達(dá)到情節(jié)嚴(yán)重。所謂情節(jié)嚴(yán)重,根據(jù)2006年7月26日最高人民檢察院《關(guān)于瀆職侵權(quán)犯罪案件立案標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》的規(guī)定,是指如下情形:(1)以毆打、捆綁、違法使用械具等惡劣手段虐待被監(jiān)管人的;(2)以較長時間凍、餓、曬、烤等手段虐待被監(jiān)管人,嚴(yán)重?fù)p害其身體健康的;(3)虐待造成被監(jiān)管人輕傷、重傷、死亡的;(4)虐待被監(jiān)管人,情節(jié)嚴(yán)重,導(dǎo)致被監(jiān)管人自殺、自殘造成重傷、死亡,或者精神失常的;(5)毆打或者體罰虐待3人次以上的;(6)指使被監(jiān)管人毆打、體罰虐待其他被監(jiān)管人,具有上述情形之一的;(7)其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。
本案中被告人古新沒有虐待被監(jiān)管人員,其并沒有犯罪事實,主要基于以下理由:
1、古新作為看守所副所長,她對被監(jiān)管人員的教育和改造是忠于職守的。對于她的工作,黨和政府曾給予了高度評價,古新曾取得了“省百佳優(yōu)秀女警官”和“巾幗建功模范”的榮譽稱號,對此有日照市公安局的證明及證書為憑。但由于她從事的是罪犯改造工作,在對罪犯不良行為、不良心態(tài)的矯治過程中,免不了會有所得罪這些被監(jiān)管人員。盡管我們有保護警察合法權(quán)益的法律和法規(guī),但他這些警察在實際工作中難免會被被監(jiān)管人員施以報復(fù),更何況本案中所涉及的受害人和證人,大多是犯有搶劫、盜竊等罪的罪犯,我們公安干警與他們之間的矛盾很容易上升為敵我矛盾,并產(chǎn)生對抗。如在日照市看守所內(nèi)就曾經(jīng)發(fā)生過被監(jiān)管人員因不服管教而毆打民警的惡劣行為,還曾經(jīng)發(fā)生過干警因得罪被監(jiān)管人員而導(dǎo)致在下班途中被報復(fù)的犯罪行為。所以作為恪盡職守的副所長古新,在對不遵紀(jì)守法的被監(jiān)管人員的教育和處罰中,難免要得罪他們,從而使他們產(chǎn)生對抗、報復(fù)心理。他們或夸大其詞,或無中生有,或捏造事實,故意引導(dǎo)偵查機關(guān)、檢察機關(guān)對古新進行不公正的處罰。這些行為在本案中被一一印證,因此不排除這些被監(jiān)管人員作偽證來陷害、誣蔑古新的可能。
2、本案被監(jiān)管人員作為受害人的陳述較少,證人很少,大部分涉案證人沒有被詢問;同時也沒有被告人古新有罪的事實陳述和辯解;也沒有受害人的鑒定結(jié)論和傷情記載,更沒有現(xiàn)場勘驗記載;鞭子等兇器沒有被收集,也未說明確定的走向,僅憑被監(jiān)管人員的主觀證言或互相指證,不能就此認(rèn)定古新有虐待被監(jiān)管人員的犯罪行為。另外,有些證人之間證明的事實互相矛盾,不能作為定案的依據(jù)。以上證據(jù)不足的情形主要表現(xiàn)在:
(1)王波作為受人,稱挨打的有王海、李潔、王曉、杜磊和楊金,稱證人是張印。李潔稱除以上五人外,還有劉曉波。田金也稱是五人在打牌,張書印也說是五人。王曉稱除五人外,還有李兵、張印作證。很明顯,這五人--四名受害人,一名張印證人作證主體互相矛盾,故應(yīng)認(rèn)定為沒有此事實。
(2)證人作證的事實互相矛盾:
王海作證稱楊金是第一個被古新打的,打了50鞭。李潔作證:打我的比較多,打了40多下。楊金作證自己被打了50多鞭。王曉作證,古新打完一遍后每人又追回了10鞭。張印作證,說是脫了褲子打的,但其他人中卻有人說沒有脫褲子的情節(jié)。
以上這些重要的事實要點彼此相互矛盾,故該件事實不應(yīng)被認(rèn)定。換一句話說,由于受害人及證人的互相矛盾,證明了本次事件是被偽造的,是根本不存在的。
(3)受害人和證人一致指認(rèn),是檢察院的人發(fā)現(xiàn)了他們在打牌,揭發(fā)了他們,但卻沒有檢察院的人的證明。從中可以說明該五人在杜撰一些情節(jié)。
(4)古新作為一個八四級的省警校畢業(yè)生,無異是一位知識分子,在工作中多次取得“省百佳女民警”、“巾幗建功模范”的榮譽表彰,并立有三等功。這些成績,不僅證明她最基本上是一位知廉恥的女子,而且是位工作優(yōu)秀、認(rèn)真負(fù)責(zé)的好同志,絕不可能是一個以打人、虐待人為樂事的人,試問,這樣一位同志可能看著五位罪犯脫下褲子被自己鞭打的情景嗎?故此情節(jié)并不存在。
(5)之所以會出現(xiàn)以上古新被誣陷的情況,是事出有因的。在工作中,古新一向認(rèn)真負(fù)責(zé),表現(xiàn)積極,因此古新的職務(wù)行為很容易得罪五名被監(jiān)管人員,而五名被監(jiān)管人員由于本身正在被矯正,其報復(fù)社會的心態(tài)還沒有完全康復(fù),故很容易出現(xiàn)以捏造事實來實施打擊報復(fù)社會的行為,古新就成了他們報復(fù)行為的首選目標(biāo)。這五名所謂的受害人在作證中異口同聲對看守所不滿意,這是他們產(chǎn)生報復(fù)心態(tài)的根本原因。
(6)檢察機關(guān)的有罪推定使古新的冤情難辯。這五名罪犯中,有的身犯四罪,有的犯有搶劫罪,與代表政府的古新、付國等干警應(yīng)該說是敵我矛盾,政府改造他們,他們內(nèi)心深處的罪惡感使他們妄圖報復(fù)社會。檢察機關(guān)正在調(diào)查古新,為罪犯實施打擊、報復(fù)、陷害古新提供了契機,因為他們之間的矛盾是不可調(diào)和的。古新所在的看守所曾經(jīng)發(fā)生過教導(dǎo)員在負(fù)責(zé)改造罪犯過程中被罪犯追打,在下班的路上被罪犯指派的人報復(fù)過的情況。因此并不排除這些罪犯有報復(fù)陷害古新的可能。而我國現(xiàn)有的制度基本上是有罪推定,古新是這個制度不合理部分的受害者。古新在基本案件沒有調(diào)查清楚之前,就被打上了有罪的印記,被限制了人身自由。
本事件發(fā)生后,并沒有所謂的受害人及證人報案,看守所內(nèi)檢察機關(guān)的檢察室近在咫尺,但至今既沒有受害人的傷情記載,也沒有法醫(yī)的傷情及傷殘鑒定,現(xiàn)場勘查更無從談起。一個普通人若在帶有金屬絲的鞭子抽打下,所造成的傷害不僅是皮膚呈現(xiàn)黑紫,也不僅是皮開肉綻,很可能已經(jīng)是傷筋動骨了。簡單的事件模擬就能證實罪犯的謊言,但至今卷內(nèi)卻無相反的證據(jù),所以對古新造成被監(jiān)管人員人身傷害的事實不能認(rèn)定。
至為關(guān)鍵的是,鞭子作為本案中主要犯罪工具應(yīng)收集在案,但卻沒被收集,更沒有指明鞭子保存于何處,故本案已沒有相關(guān)的物證能予以證明,僅僅有被監(jiān)管人員的供述,并不能認(rèn)定古新實施虐待行為的事實存在。另外,古新也作了不存在虐待行為的陳述。
綜上所述,檢察院機關(guān)所收集的證據(jù)并不充分,根據(jù)疑罪從無的原則,應(yīng)該判決宣告被告人無罪。
(三)從犯罪故意的角度
本罪在主觀方面表現(xiàn)為故意,即行為人明知自己的行為是虐待被監(jiān)管人員而積極追求這種結(jié)果發(fā)生的心態(tài)。古新是一位受到上級多次嘉獎、同事一致好評、工作非常出色的女警察、女領(lǐng)導(dǎo)。警察的職責(zé)是維護社會的穩(wěn)定,對于擾亂社會的犯罪分子進行管理和規(guī)制,對其進行批評教育,讓其改過自新,重新做人。因此,古新作為一名負(fù)責(zé)任的警察、領(lǐng)導(dǎo),其從事的教導(dǎo)行為都是履行其職責(zé)的必要行為,不具有虐待的動機和目的,更沒有犯罪的故意。
另外,古新在看守所里是做思想工作的指導(dǎo)員,嚴(yán)格的講,她是接觸不到被監(jiān)管人員的,對他們的處理都是直接由干警專門負(fù)責(zé)的。因此,其根本就接觸不到被監(jiān)管人員,更不可能產(chǎn)生虐待他們的犯罪的故意。
四、辯護律師的語言要求
從上述職務(wù)犯罪辯護的過程,我們可以看出辯護律師語言的重要性,并總結(jié)出對辯護律師在語言方面的要求。
(一)律師語言的重要性
語言是表達(dá)思維的方法,是人們的思想與情感交流的重要工具之一。語言與語言的交流,實質(zhì)上就是思想與思想的交流,語言表述的過程就是思想具體化的過程。律師的一切語言,歸根結(jié)底,是思想的語言。律師的思想語言,除了反映其業(yè)務(wù)知識,道德水準(zhǔn)和社會能力外,還反映了其本身潛在的素質(zhì)。
哈羅德J?伯爾曼在《法律與宗教》一書中曾經(jīng)說過,“法律必須被信仰,否則它將形同虛設(shè)”。律師作為法律的踐行者,其語言、行為,直接影響到當(dāng)事人對法律的信仰。律師語言的水平高低決定其與各種當(dāng)事人相互交流的深淺,也直接決定是否能夠與當(dāng)事人簽定委托協(xié)議。
律師在實務(wù)和理論研究中,接觸的是社會的不同領(lǐng)域,不同層面,面對的當(dāng)事人各種各樣,有教師,有學(xué)生,有企業(yè)家,也有農(nóng)民工兄弟。不同的當(dāng)事人,有著不同的行業(yè)背景與學(xué)歷背景,他們所具有的思想也自然各異,對同一個問題的看法也是仁智互見。因此與當(dāng)事人交流需要技巧,這是一個藝術(shù),這需要語言的錘煉,需要時間的磨煉,需要經(jīng)驗的積累,更需要實踐的鍛煉,再加上意志力的考驗。
(二)辯護律師的語言要求
律師語言的藝術(shù),最能夠體現(xiàn)出來的就是在法庭上,辯護律師自然也不例外。對辯護律師語言的要求更高,這是由其辯護的職責(zé)與法定的權(quán)利義務(wù)決定的。辯護律師的語言必須做到以下幾點:
(1)規(guī)范
律師服務(wù)是一個非常專業(yè)的服務(wù),辯護律師在法庭上使用的語言應(yīng)該盡量是法言法語,盡量不使用大眾語言,因為在法庭上,控方、中間裁判者都是法律專業(yè)人員,他們對法律術(shù)語都比較熟悉,因此不用擔(dān)心他們會聽不懂。這與當(dāng)事人之間的交流不同,當(dāng)事人對法律可能一無所知,對法律術(shù)語可能根本不清楚,這就要求律師必須能用平白的語言向當(dāng)事人來說明法律術(shù)語,也即語言必須通俗易懂。如果律師面對當(dāng)事人時,不顧及當(dāng)事人的理解,一味的顯示自己的專業(yè)性或者為了應(yīng)付當(dāng)事人而全部使用專業(yè)法律術(shù)語,這有可能會喪失客戶。
在法庭上,通俗語言本身是有缺陷的,即隨意性較大,有些概念意義不明,缺乏嚴(yán)肅性,特別是對于一些法律內(nèi)容及概念,通俗語言是無法準(zhǔn)確表達(dá)出來的,所以為了讓檢察官與法官聽的明白,也不應(yīng)該使用通俗語言。
(2)嚴(yán)肅
律師從事的法律服務(wù),是一個比較嚴(yán)肅的職業(yè),因此律師無論是穿著上還是語言上都要表現(xiàn)的比較嚴(yán)肅,這能夠增加法律的權(quán)威性與神秘性,更能表現(xiàn)出法律在實踐中的神圣不可侵犯性。
在法庭上,辯護律師是否需要幽默呢?律師在與當(dāng)事人接觸時,必要的幽默是可以的,因為幽默可以化解一時的尷尬或者誤會,但是在法庭上,辯護律師則不應(yīng)該具有幽默,更不要過分渲染和過分的夸張。律師是法律工作者,是依據(jù)事實和法律為當(dāng)事人提供法律服務(wù),律師進行辯論,都要求其必須依據(jù)事實和法律,而決不是慷慨陳詞的演講,不是為了嘩眾取寵。特別是辯護律師,其重要性可能直接關(guān)系到被告人的人身自由,甚至是生死情況,因此不能絲毫馬虎,更不來得辦點輕率,此時,那些嘩眾取寵、過分炫耀、包裝的東西都應(yīng)該全部放下,全身心的投入辯護工作,只有這樣才能贏得當(dāng)事人與法官、檢察官的認(rèn)可,至少沒有違背我們的律師職責(zé)。律師過分的炫耀,實際上是對律師形象的褻瀆。
(3)精彩
辯護律師語言要精彩,作為受過專業(yè)訓(xùn)練的人,要會遣詞造句,能夠駕馭語言,擅長辯論。辯護律師的語言盡管沒有“三寸不爛之舌,強于百萬之師”的能力,但也要鏗鏘有力、有理有據(jù)。辯護律師不需要講的天花亂墜、滔滔不絕,但也要字字珠璣、頭頭是道,不能胡攪蠻纏、無理也爭三分,更不能顛倒是非、顛倒黑白。辯護律師的職責(zé)與權(quán)利義務(wù)都是法律明確規(guī)定的,因此,其辯護必須以法律為準(zhǔn)繩、以客觀事實為依據(jù)。
律師精彩的語言,會令人折服,給人印象深刻,精彩的語言往往最能展示律師的職業(yè)能力與風(fēng)采,迅速給法官、當(dāng)事人留下深刻的印象。精彩的語言是一名律師舉止、能力、修養(yǎng)的綜合體現(xiàn),特別是將比較枯燥的法律講的精彩絕倫更不是一件易事。
五、出庭辯護前的準(zhǔn)備工作
出庭辯護是辯護律師必須要努力做好的一項基本業(yè)務(wù),在辯護之前,刑事辯護律師經(jīng)常會遇到是進行無罪辯護還是進行罪輕辯護的抉擇,因為這直接決定自己工作的方向,也影響當(dāng)事人對我們辯護律師工作的滿意程度。辯護律師有時還處于兩難境地,假如委托人要求我們律師進行無罪辯護,否則便不會委托,而從律師的角度看,進行無罪辯護的難度又非常大或者根本無法成功,此時辯護律師應(yīng)該如何做?是丟掉這個客戶呢還是堅持無罪辯護,這是對辯護律師的考量。
大多數(shù)情況下,辯護律師都會選擇后者,即進行無罪辯護,從而留下這個客戶。通常進行無罪辯護一般情況下有三條思路:一是根據(jù)犯罪構(gòu)成理論,從犯罪構(gòu)成的四個方面進行辯護,只要有一個要件不符合,那么犯罪便不能構(gòu)成;二是從證據(jù)的角度,如果事實不清,證據(jù)不足,根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第162條第三款,“證據(jù)不足,不能認(rèn)定被告人有罪的,應(yīng)當(dāng)作出證據(jù)不足、指控的犯罪不能成立的無罪判決”,因此法院應(yīng)該作出無罪判決;三是從刑事訴訟程序的角度,找出公安機關(guān)、檢察院以及法院在偵查、起訴、審判過程中存在的錯誤與瑕疵,從而使法院無法作出有罪判決。這三條思路是實踐中經(jīng)常采用的,當(dāng)然,根據(jù)我國目前的司法實踐狀況、法律完善情況、法律信仰程度等,這三條思路在進行選擇時還是有所不同的,不同思路會直接影響辯護的效果。通情況下,由于我國的非常證據(jù)排除制度還沒有完全建立,“毒樹之果”理論在我國還沒有完全采納,這也決定程序瑕疵并不能從根本上得出無罪判決。這是我國與英美法系國家的根本不同,美國著名的“辛普森案”,之所以最后是無罪判決,就是證據(jù)的取得違反了法定程序,從而導(dǎo)致關(guān)鍵證據(jù)不能被采信,最終形成一個著名判例,為從程序的角度進行無罪辯護樹立了一個典型。我國目前的法治狀況還沒有達(dá)到這種程度,所以從程序的角度進行無罪辯護對我國目前來說還不是主流。
針對上述案件,我們完全可以從這三個角度中任選其一進行切入,完成自己的無罪辯護,理想狀況是從前兩個角度任選其一。
辯護思路一,從犯罪構(gòu)成的角度切入。職務(wù)犯罪都有自己明確的犯罪構(gòu)成要件,本案涉及的虐待被監(jiān)管人員罪,從其構(gòu)成要件的四個方面入手,首先本案中證明被告古新有虐待被監(jiān)管人員行為的證據(jù)只有被害人的口供,并沒有其他物證,即使最基本的犯罪工具---鞭子都沒有找到,因此根本無法證明其有具有犯罪行為,至少在證據(jù)上并不充分。另外,古新作為監(jiān)管人員對被監(jiān)管人員進行一定的教育改造是其職務(wù)行為,并不存在犯罪的問題。
辯護思路二,從事實不清、證據(jù)不足的角度切入。本案很多地方都沒有證據(jù)證明,首先最基本的犯罪工具沒有找到,這是最直接的物證。其次,許多地方?jīng)]有具體的時間。另外,許多被害人的口供存在矛盾之處,根本不能形成很好的證據(jù)鏈條,無法證明被告古新犯罪行為的存在。
基于以上兩條辯護思路,然后準(zhǔn)備材料,仔細(xì)閱卷,找出控方的漏洞,尋求被告無罪的充分證據(jù),以使自己在法庭上有出色的表現(xiàn)。
本案中,由于被告人古新是看守所的教導(dǎo)人員,符合虐待被監(jiān)管人員罪的主體要求,因此,針對本案的辯護的無法從此角度切入。如果是其他種類的職務(wù)犯罪,特別是涉及貪污賄賂犯罪時,對于主體資格的認(rèn)定是一個比較重要、也比較容易切入的一個角度,而且如果從這一角度切入并辯護成功的話,會直接影響控方指控罪名的成立,并最終影響法定刑,把我們辯護律師在辯護中的作用充分體現(xiàn)出來。以虐待被監(jiān)管人員罪的辯護為例,將職務(wù)犯罪的辯護總結(jié)如下,首先,必須從犯罪構(gòu)成的角度分析,最終確定辯護思路與切入角度,這是辯護工作的第一步,也是最重要的一步,因為方向錯誤為直接影響辯護效果。其次,從控方提供的證據(jù)出發(fā),看看犯罪構(gòu)成的每一個構(gòu)成要件是否都有充分的證據(jù)證明,否則,此事實便不能認(rèn)定,也就不能構(gòu)成犯罪。最后,還要考慮被告人的日常表現(xiàn),特別是在工作中有突出表現(xiàn),來證明被告人是不可能犯罪的,或者是被陷害,或者是被報復(fù)??傊?,職務(wù)犯罪在實踐中發(fā)生的普遍性,決定了我們辯護律師在職務(wù)犯罪辯護中的重要性。只要我們掌握職務(wù)犯罪辯護的藝術(shù),辯護律師應(yīng)該會贏得被告人認(rèn)同、法官的贊許、檢察官的折服,從而做到成功辯護,這是我們辯護律師努力奮斗的目標(biāo)。

2.0




已有1人評價
瀏覽:6274次下載:5次
發(fā)布時間:2010-09-10